Виды источников права
Курсовая работа, 01 Декабря 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Актуальность выбранной темы определяется тем, что изучение источников права, позволяет построить картину того, какими они были, как изменились, как менялись на протяжении времени, какие из них используются в современном мире и являются более значительными. Сравнение источников права античного времени с источниками современного права, позволяет выявить все плюсы и минусы, их отличия друг от друга, а также степень их значения в жизни людей.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………...5
Глава1. Понятие источников права……………………………………………10
Глава 2. Виды источников права…………………………………………….....21
Заключение……………………………………………………………………….24
Список использованной литературы…………………………………………...25
Вложенные файлы: 1 файл
Курсовая.docx
— 74.78 Кб (Скачать файл)Нормативный договор – это добровольное соглашение двух или более сторон, интерпретация которого образует правовую норму, т. е. общезначимое, общеобязательное правило поведения, имеющее предоставительно-обязывающий характер. И в этом плане договор нужно отличать «от правового договора как индивидуального юридического акта (например, договора купли-продажи в гражданском праве), который устанавливает не юридические правила (нормы), а конкретные юридические права и обязанности конкретных субъектов».
Далеко не всякий договор является источником права. Источником права является нормативный договор. Или его еще называют договором с нормативным содержанием, нормативно-правовым договором, автономным актом (договором).
В качестве сторон, или субъектов, в нормативном договоре выступают государство и другие юридические лица, обладающие нормотворческими полномочиями на делегированной или компетенционной основе. Он представляет собой документ, в котором содержится добровольное волеизъявление сторон по поводу обязанностей и прав, устанавливается круг их полномочий, закрепляется согласие на выполнение взятых на себя обязательств. Нормативный договор представляет собой типичное проявление нормативной саморегуляции, или самоуправления, а тем самым принципа демократизма в характеристике политического (государственного) режима.
Исторические примеры показывают, что роль важнейшего источника права неоднократно выпадала на долю договора. Так феодальные государства, как правило, не имели писаных конституций. Длительное время государственный строй феодальных стран определялся разного рода соглашениями королей и городов, договорами сеньоров с их вассалами. Соглашениями этого рода являются договоры Новгорода с князьями, например, договор Новгорода с тверским князем Ярославом Ярославичем 1260г. Известный пример соглашения короля и баронов, определявшего государственный строй средневековой Англии, - Великая хартия вольностей 1215г. Законодательство само первоначально было результатом соглашений между отдельными носителями политической власти. Недаром писаное право в Средние века, в отличие не писаного обычного, носило наименование соглашений. Государствоведы последней четверти начала XX вв. обратили внимание на то, что договоры не только устанавливают права и обязанности их участников, но в некоторых случаях направлены на установление норм права, которым обязуются подчиняться участники такого рода соглашений.
Примером нормативных договоров в отечественном конституционном праве является Федеративный договор от 31 марта 1922г. – договор о разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и органами государственной власти ее субъектов.
В трудовом праве различают два вида нормативных договоров - коллективные договоры (правовой акт, регулирующий трудовые отношения между работодателями и работниками) и коллективные соглашения (правовой акт, в котором содержатся обязательства по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников определенной профессии, отрасли, территории). Соответственно, выделяют специальное, отраслевое и генеральное соглашения6.
Правовая доктрина состоит из идей и высказываний авторитетных ученых – юристов, изложенных ими в научных трудах, которым придается общеобязательное значение и из которых выводятся общеобязательные правила поведения, имеющие предоствительно-обязывающий характер. Так, в Древнем Риме при вынесении судебных решений было принято ссылаться на труды известных юристов (Ульпиана, Павла, Гая) как на общеобязательные нормы. Истории известен такой факт. В 426 г. Был издан специальный акт об обязательном руководстве взглядами корифеев юриспруденции при решении конкретных дел. Правовая доктрина как источник права использовалась во Франции.7
Наибольшее распространение в настоящее время этот источник права имеет в мусульманских странах. Мусульманская правовая доктрина играет роль интерпретатора шариата (совокупности предписаний Корана и сунны – собраний преданий о поступках и высказывания пророка Мухаммеда). В результате подобного правового осмысления шариата формулируются, например, правовые правила: «необходимость делает разрешенным запретное», «ущерб должен быть компенсирован», «из двух зол выбирают менее тяжкое», «никто не вправе распоряжаться собственностью другого лица без его разрешения», «обычай имеет значение нормы». В результате «мусульманское право представляет собой один из примеров права юристов. При рассмотрении дела судья никогда не обращается к Корану или сунне, а ссылается на авторитетного автора». Правовая доктрина сохраняет свое значение и в англо-саксонском праве. В России доктрина в качестве источника права не используется.
Религиозные нормы (каноны) как источники права.
История дает пример того, как государство, соприкасаясь с религиозной властью и не желая вступать с ней в противоречие, придавало обязательную силу религиозным нормам (канонам). Как и правовой обычай, религиозные нормы, получая государственную поддержку, приобретали характер источников права. В некоторых странах и ныне религиозные тексты сохранили это значение, что особенно характерно для системы мусульманского права, индусской правовой системы.
Религиозные нормы – это правила, установленные различными церковными конфессиями и обязательные для верующих. Они содержатся в религиозных книгах (Библия, Талмуд, Коран, Сунна, Законы Ману и др.), в актах, принимаемых церковными обществами, собраниями духовенства или высших чинов церкви, в комментариях религиозных книг. Такие нормы регламентируют отправление обрядов, церковных служб, соблюдение постов. Религиозные нормы могут иметь также нравственное содержание (например, заповеди из Ветхого завета - не убий, не укради, почитай родителей своих и др.
В древности и Средние века были длительные периоды, когда многим религиозным нормам придавался юридический характер (каноническое право в средневековой Европе). В современных мусульманских государствах основными источниками права являются религиозные книги - Коран и Сунна. Известно также, что в первые годы советской власти нормы мусульманского права применялись в некоторых регионах Средней Азии и Кавказа.
Ныне в большинстве цивилизованных стран люди имеют возможность беспрепятственно совершать религиозные обряды, не связанные с насилием над личностью, нарушением общественной морали (вступление в брак, погребение усопших и др.), однако правового значения такого рода акты не имеют.
Религиозные запреты и дозволения, представляя собой элементарные нормы человеческих взаимоотношений, концентрируют в себе выработанный тысячелетиями опыт социального общежития людей. Это источник божественной и человеческой мудрости, путеводный компас благоденствия, нормального существования человечества.