Формы гражданско-правового договора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 03:29, курсовая работа

Краткое описание

В данной курсовой работе будут рассмотрены общие вопросы, касающиеся понятия, значения договора, его места в современном гражданском праве, законодательстве, содержание и форма договора. Основной упор делается на характеристику различных способов классификации договоров в российском гражданском праве и на процедуры его заключения и расторжения, так как на современном этапе развития гражданского законодательства реально существует проблема классификации договоров, все новые и новые формы которых встречаются на практике.

Содержание

Введение………………………………………………………………………….3
1. Понятие и содержание гражданско-правового договора …………………...4
2. Классификация договоров……………………………………………………5
3. Виды договоров………………………………………………………………..9
4. Существенные условия договора……………………………………………11
5. Порядок заключения, действия и прекращения договора………………….14
Заключение……………………………………………………………………...19
Список используемой литературы…………………………………………...20

Вложенные файлы: 1 файл

Гражданское_право.docx

— 43.19 Кб (Скачать файл)

Следует остановиться на наиболее принципиальных и практически значимых критериях. Основные критерии классификации договоров:

а) момент возникновения договорных прав и обязанностей;

б) наличие или отсутствие эквивалентного обмена материальными благами (наличие  или отсутствие встречного предоставления);

в) возложение договором обязанностей на обе стороны или только на одну из сторон.

Приведенные критерии соответствуют  наиболее важным, классическим систематизациям  договоров, которые применяются  практически к каждому из существующих договорных видов, поскольку каждая из них имеет большое практическое значение, существенно сказывающееся  на правах и обязанностях сторон. В  ряде случаев договорный тип может  быть определенным только с точки  зрения приведенных классификаций (например, общегражданский договор  купли-продажи может быть только консенсуальным, но не реальным), в других - его следует оценивать на основе договорных условий.

В главе 27 ГК РФ выделен еще ряд договорных разновидностей, к числу которых и относятся:

- публичный договор;

- договор присоединения;

- предварительный договор;

- договор в пользу третьего лица.

Все рассматриваемые ниже разновидности  гражданско-правовых договоров полностью  укладываются в определение договора, сформулированное в ст. 420 ГК РФ. Российское законодательство знает и другие разновидности, которые хотя и являются соглашениями, но не обеспечиваются государственной защитой на случай нарушения условий одной из сторон. Во времена Римской империи они получили название натуральных соглашений, а сами обязательства, порождаемые ими, - натуральными обязательствами.

Стороны могут их добровольно исполнять, и в этом случае в соответствии с условиями договора у них  будут возникать права и обязанности, но взыскать исполненное обратно  как неосновательно полученное невозможно. То есть закон признает правомерность  таких соглашений, однако не наделяет их возможностью принудительного исполнения, поданный в суд иск будет отклонен, как это прямо предусмотрено  для обязательств из игр и пари в соответствии со ст. 1062 ГК РФ. Такого рода соглашения в жизни встречаются не так уж и редко. Кроме приведенных выше соглашений о проведении игр и пари к ним традиционно относят любые договоры, по которым какой-либо стороной пропущен срок исковой давности. Для таких обязательств прямо закреплено, что нельзя требовать исполненное за пределами исковой давности обратно со ссылкой на ее пропуск (ст. 206 ГК РФ). Натуральным можно назвать договор о безвозмездном выполнении действий неимущественного характера. Стороны могут просто исходя из моральных или иных соображений исполнить и ничтожный с точки зрения закона договор, но разница в этом случае будет в том, что такое исполнение подпадает под неосновательно полученное другой стороной. Натуральный же договор служит действительным юридическим основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существенные условия  договора

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор  считается заключенным, если между  сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Возникновение договорных отношений  возможно при наличии двух условий:

- достижение сторонами соглашения по всем существенным условиям договора,

- придание этому соглашению определенной формы, если это необходимо в силу правового акта или соглашения сторон.

Первое условие является основным, поскольку без него не обходится  ни один договор, в то время как  второе не во всех случаях влияет на установление факта заключения договора. Однако отсутствие у покупателя указанных  документов не лишает его возможности  ссылаться на свидетельские показания  в подтверждение заключения договора и его условий (ст. 493 ГК РФ).

Ни один возмездный договор не может обойтись без условия о цене, так как цена является необходимым условием, имеющим существенное значение для договоров данного вида. Если в тексте договора цена не обозначена, то обязанность оплаты полученных товаров, выполненных работ, оказанных услуг все же сохраняется и при возникновении конфликтной ситуации суд (арбитражный суд), очевидно, будет исходить из того, что при заключении договора стороны предполагали, что исполнение договора будет оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года и  Основы гражданского законодательства выделяли в качестве вида существенных условий договора условия, которые  хотя и не названы в законе, но необходимы для договоров данного  вида. Эти условия были призваны отражать характерные черты, специфику  договора. Если в законе не было указаний, какие условия являются существенными, то руководствовались особенностями  договора. Так, применительно к поставке, это, например, условие о местонахождении  продавца или его склада, если предполагается, что покупатель должен прибыть за товаром, или местонахождение получателя, если по условиям договора товар должен ему доставляться. Для договора подряда  на капитальное строительство существенными  можно считать условия о месте  проведения работ, порядке расчетов, обеспечении строительства материалами, приемке работ и др.

В целом такие условия имеют  важное значение для заключения тех договоров, которые, хотя и не предусмотрены законом, однако должны быть признаны порождающими права и обязанности для участников гражданского оборота в силу общих начал гражданского законодательства.

Российский ГК не позволяет теперь отнести характер договора к виду существенных условий, так как согласно формулировке абзаца второго п. 1 ст. 432 «существенными являются условия..., которые названы в законе или  иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров  данного вида...».

Единственным общим существенным условием для всех видов гражданско-правовых договоров, прямо названном в  ГК, является предмет договора (п. 1 ст. 432). Конкретное содержание предмета договора зависит от вида (разновидности) договора.

В большинстве случаев предметом  договора является имущество, которое  одна сторона обязуется передать другой стороне (например, товар в  договоре купли - продажи). Предметом  договора могут быть также имущественные  права (например, предметом договора о залоге может быть право аренды какого-либо имущества); работы (в договоре подряда); услуги (в договоре перевозки); исключительные права (в авторских  договорах) и т.д.

Наличие в договоре предмета не всегда является достаточным для констатации  факта действительности договора. Для  некоторых видов (разновидностей) договоров  существенными могут быть также  и другие условия.

Существенным условием возмездных договоров может выступать цена.

Например, если в договоре купли - продажи  недвижимости не согласована цена, то договор считается незаключенным (п. 1 ст. 555 ГК РФ).

Второй вид существенных условий  договора - это «субъективно существенные условия», то есть условия, при отсутствии которых данное лицо не желает заключения договора, о котором идет речь. При  этом условия, на включение которых  в договор настаивает сторона, не должны противоречить закону. Например, ломбард не вправе настаивать на включении  в договор условий, ограничивающих права законодателя по сравнению  с правами, предоставляемыми ему  ГК и иными законами (п. 7 ст. 358 ГК РФ).

Требование контрагента включить в договор то или иное условие  может быть обусловлено стремлением, во-первых, урегулировать отношение, не предусмотренное для договора данного вида, но по соображениям контрагента имеющее крайне важное для него значение. Во-вторых, устранить применение к отношениям диспозитивной нормы. Например, в соответствии с п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Однако в силу диспозитивности п. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель вправе настаивать на ограничении своей ответственности перед кредитором путем фиксации соответствующего условия в договоре. Если кредитор не согласится с условием, на котором настаивает поручитель, то договор поручительства будет считаться незаключенным.

В случае, когда в договоре нет  каких-либо условий, не являющихся в  силу закона или иного правового  акта существенными, то стороны в  процессе исполнения договора должны руководствоваться соответствующими диспозитивными нормами.

К существенным относятся далеко не все условия, по которым при заключении договора возникли разногласия сторон. Для этого необходимо, чтобы в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа заключения договора. Отсутствие соглашения между сторонами по несущественным условиям договора (например, о неустойке в договоре поставки) не влечет признания всего договора незаключенным.

Таким образом, новый ГК РФ (ст. 432) к  числу существенных условий относит: 1) предмет договора, 2) условия, прямо  названные в законе или ином правовом акте как существенные для данного  вида договоров, 3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Решая вопрос о наличии или  отсутствии в конкретном договоре существенных условий, необходимо подвергать анализу  всю совокупность правовых норм, регулирующих данный вид (разновидность) договора и  учитывать общие положения о  заключении договора.

 

 

 

 

 

 

Порядок заключения, действия и прекращения договора

Все основные положения, посвященные  вопросам заключения договоров, регламентирует глава 28 ГК РФ "Заключение договора".

Сторона, которая выдвинула  предложение о договоре, именуется  оферентом, а сторона, принимавшая  предложение, — акцептантом.

И все же не всякое предложение вступить в договорные правоотношения может быть признано офертой. Для того чтобы предложение отвечало всем требованиям оферты, оно должно:

- быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор;

-       содержать все существенные условия договора;

-        быть обращенным к одному или нескольким конкретным лицам (ст.435 ГК).

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных признаков (т.е. любого из них) предложение может рассматриваться лишь как приглашение к оферте (вызов на оферту).

От вызова на оферту следует  отличать так называемую публичную  оферту, под которой понимается предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п.2 ст. 437 ГК).

Отзыв оферты. Юридическое  действие оферты зависит от следующих условий:

-        получена ли она адресатом или нет;

-       был ли назначен в оферте срок ее действия.

До получения оферты ее адресатом она никак не связывает  оферента, и он может ее отозвать и значит снять свое предложение о заключении договора. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается неполученной (п.2 ст.435 ГК).

Рассмотрим правовое значение и существо акцепта. В силу (п.1 ст. 4 38 ГК) акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и, конечно, безоговорочным.

Акцепт может быть выражен  не только в форме письменного  ответа (включая сообщение по факсу, с помощью телеграфа и других средств связи). В случае, если предложение заключить договор было выражено в форме публичной оферты, к примеру, путем помещения товара на прилавке или в витрине магазина либо в торговый автомат, акцептом могут быть фактические действия покупателя по оплате товара. В определенных ситуациях акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по договору (заполнение карты гостя и получение квитанции в гостинице, приобретение билета в трамвае и т.п.).

Когда заключение договора для одной из сторон обязательно, несогласованные разногласия могут  быть переданы другой стороной на рассмотрение суда. Когда нет обязанности заключить договор, стороны могут условиться о передаче преддоговорного спора в арбитражный суд. Такое соглашение должно быть выражено в письменной форме. В остальных случаях заинтересованная сторона принимает меры к согласованию разногласий путем переписки, личных встреч руководителей и т.д. Если хотя бы одно из спорных существенных условий не будет согласовано, договор не может считаться заключенным.

Временем заключения договора считается  момент получения оферентом согласия акцептанта. Для договоров, по которым  необходимо не только соглашение сторон, но и передача имущества, действует другое правило. Такие договоры считаются заключенными с момента передачи соответствующего имущества. Согласно (ст.433 ГК), договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту (ст.444 ГК).

Дата заключения договора. Часто  стороны не указывают в договоре число, месяц и год его заключения (дату договора). Однако подобная практика нежелательна, поскольку с датой подписания договора связаны определенные правовые последствия, в частности момент времени, с которого начинает действовать договор, окончание срока действия договора и т. д. Если стороны договора подписывают его в разное время, то он считается заключенным с момента подписания его последней стороной. Следует также учитывать, что в соответствии со (ст. 422 ГК РФ) договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. Следовательно, указание конкретной даты заключения договора необходимо еще и для того, чтобы точно знать, каким законодательством следует руководствоваться как при заключении договора, так и при его исполнении.

Информация о работе Формы гражданско-правового договора