Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2013 в 18:44, дипломная работа

Краткое описание

Понятие «наследование» в России имеет следующие особенности:
1. Переход прав осуществляется в порядке универсального преемства. Это значит что наследник, вступая в наследство, приобретает все имущество наследодателя, тоесть все его права и обязанности;
2. Права и обязанности составляют единое целое;
3. Права и обязанности переходят к наследникам одномоментно;
4. Переходящие к правопреемнику права и обязанности зависят от правообладателя, тоесть могут перейти только те права и обязанности, которыми обладал наследодатель и их не может быть больше или меньше.

Содержание

Введение……………………………..........……………………………………3
1. История развития наследования в России…..................................………..6 2. Понятие наследственных правоотношений………….….........…………..13
3. Наследование по завещанию…………..........……………………………..19
4. Наследование по закону.……………….........…….....................................40
5. Принятие наследства и отказ от него….........….………………………....50
6. Сроки в наследственном праве……………………..........………………..67 7. Особенности наследования отдельных видов имущества…..........……...78

Заключение…………………….........………………………………………..83
Список использованной литературы…………………….........……….........91

Вложенные файлы: 1 файл

Диплом.doc

— 418.00 Кб (Скачать файл)

Завещание, отмененное полностью  или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее  завещание отменено завещателем  полностью или в соответствующей  части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.       

Завещание - это односторонняя сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражение воли одного лица. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части. Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными.18 Вместе с тем в законе определены и некоторые специальные основания для признания завещания недействительным.

В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений  Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Оспаривание завещания  до открытия наследства не допускается.

Не могут служить  основанием недействительности завещания  описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.          

Недействительным может  быть как завещание в целом, так  и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

Недействительность завещания  не лишает лиц, указанных в нем  в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 (должностными лицами органов местного самоуправления), ст. 1127 (завещания, приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках - уполномоченным служащим банка).

Несоблюдение установленных  Кодексом правил о письменной форме  завещания и его удостоверении  влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.     

Частные основания недействительности завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактом присутствия  при совершении завещания свидетеля. Присутствие свидетеля при совершении завещания может иметь место по желанию завещателя (при нотариальном удостоверении завещания либо в случаях, когда завещание приравнивается к нотариально удостоверенному). Вместе с тем Кодексом названы основания, когда присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным (закрытое завещание и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах).

В случае, когда в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля являлось обязательным, отсутствие такового при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля установленным законом требованиям (личная или иная заинтересованность свидетеля; неполная его дееспособность или неграмотность; недостаточное владение языком, на котором составляется завещание; наличие физических недостатков, явно не позволяющих свидетелям в полной мере осознавать существо происходящего) может являться основанием для признания завещания недействительным. Таким образом, в первом из упомянутых случаев завещание является ничтожным, во втором - оспоримым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Наследование по закону.

Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию19. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за "черту", что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Наследование  по закону в результате реформы наследственного  законодательства Российской Федерации  приобрело ряд характерных изменений. Однако оно по-прежнему может осуществляться только в случаях, когда отсутствует  завещание либо все завещания являются недействительными.

Одной из основных причин, повлекших реформу наследственного  законодательства, было наличие всего  двух наследственных очередей, тогда  как в европейских странах, это  число достигало семи-девяти. В  ряде стран количество наследственных очередей вообще не ограничивается, к наследованию могут призываться все, кто в состоянии доказать свои родственные отношения с наследодателем. Необходимость расширения наследственных очередей признавалась практически всеми, споры велись лишь вокруг их количества. В результате законодатель остановился на восьми очередях.

Что касается первой и  второй очереди, то в данном случае законодательство осталось в основном, на прежних позициях, однако состав наследников некоторым образом  поменялся.

Большое количество наследственных очередей и удалённость родства могут породить определённые трудности с определением того, к какой именно очереди относится тот или иной наследник. Для решения данной проблемы в законодательстве закреплена общая формула для определения очереди, к которой принадлежит наследник. Формула звучит следующим образом: степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого; рождение самого наследодателя в это число не входит (ст. 1145 ГК РФ). Таким образом, для определения очереди необходимо сначала определить степень родства наследника, а затем прибавить единицу.

Наследники  каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если отпали наследники предыдущей очереди. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследников по праву предоставления и пережившего супруга. Исключением из общего правила призвания наследников по закону является следующее правило: наследник по закону, проживающий совместно с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы домашней обстановки за счет его наследуемой доли (ст. 1169 ГК).

При наследовании по закону действует «принцип представления». Он состоит в том, что доля умершего наследника переходит к его потомкам в случае, если наследник умер раньше наследодателя. 20

Теперь подробнее  рассмотрим количество очередей установленных  в ГК.

К первой очереди по-прежнему относятся дети, супруг и родители наследодателя. При этом в правах уравниваются кровные дети и усыновлённые. Также уравнены в правах усыновители и настоящие родители. В законодательстве содержится интересная фраза о том, что внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. При этом определения термина «потомки» в законодательстве не приводится.

К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и бабушка. Термины «полнородные» и «неполнородные» в ГК РСФСР не упоминались. Под неполнородными понимаются братья и сёстры, имеющие только общего отца или только общую мать. Наследниками по праву представления могут являться племянники и племянницы наследодателя.

Третья и  четвёртая очередь присутствуют в ГК РСФСР, но введены они туда были сравнительно недавно, Федеральным законом от 14 мая 2001 № 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского Кодекса РСФСР".21

К наследникам третьей очереди относятся – полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя (его дядя и тётя). Двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления.

К четвёртой очереди относятся родственники третьей степени родства, а именно – прабабушки и прадедушки наследодателя.

При отсутствии вышеуказанных очередей к наследованию призываются наследники пятой очереди. К ним относятся дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки), а также, родные братья его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В число наследников шестой очереди входят – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы), а также дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти).

Основной  особенностью седьмой очереди является то, что они уже не связаны родственными отношениями с наследодателем. В состав наследников данной очереди входят пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наибольшее  количество особенностей имеют наследники восьмой очереди. К ним относятся нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся родственниками наследодателя, если к моменту смерти наследодателя они находились на его иждивении не менее года. Такие лица призываются к наследованию наравне с наследниками той наследственной очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии наследников предыдущих очередей они призываются к наследованию как наследники восьмой очереди.

Граждане, которые  являются наследниками по закону в  соответствии с ГК РФ, при этом являются нетрудоспособными, и которые находились на иждивении наследодателя, призываются к наследованию наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В законодательстве сделано важное замечание насчёт того, что иждивение не обязательно  предполагает совместное с наследодателем проживание. Ранее этот вопрос очень  широко обсуждался. Судебная практика в большинстве случаев склонялась к тому, что совместное проживание является обязательным признаком иждивения.

В законодательстве прямо указано, что уравнены в  правах полнородные и неполнородные  родственники, чего не было в советском наследственном законодательстве.

Список наследников, указанных в каждой наследственной очереди является исчерпывающим.

В законодательстве также указано, что усыновлённый и его потомство с одной  стороны и усыновитель и его  родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, факт усыновления позволяет наследовать не только после усыновителя, но и после его родственников. При этом если связь усыновлённого с прошлой семьёй разрывается, соответственно, наследование по закону в таком случае является невозможным. Исключение предоставляется в случае, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ по решению суда усыновлённый сохраняет отношения с одним из родителей или с иными родственниками. В данном случае усыновлённый наследует после смерти этих родственников, а указанные родственники - после смерти усыновлённого и его потомства.

         Доли наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего супруга всегда больше, так как он  в соответствии с Семейным кодексом имеет право на половину имущества, нажитого им совместно с умершим супругом- наследодателем. Ст. 1150 ГК РФ гласит, что при наследовании по закону или по завещанию не могут умаляться права супруга наследодателя на имущество, нажитое во время брака. К наследникам по закону может переходить только доля умершего супруга, порядок определения которой установлен ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК.22

    Это значит, что при определении имущества, которое должно переходить по наследству, первоначально необходимо выделить долю умершего супруга, которая и будет являться наследством.

Наследодатель может  оставить не только наследственное имущество, но и долги. В этом случае по обязательствам одного из супругов взыскание может  быть обращено лишь на имущество этого супруга.

В отличие от ранее  действовавшего законодательства Семейный Кодекс предоставляет супругам самим решать, как они будут определять свои имущественные правоотношения. Они могут заключить брачный договор, где определят, какое имущество принадлежит каждому из супругов. Если такой договор имеется, то все имущество, которое по брачному договору принадлежало наследодателю, будет разделено в равных долях между детьми, супругом, родителями.

К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из них от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество не зависимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из них внесены денежные средства.

К имуществу, находящемуся в собственности одного из супругов, относятся вещи, принадлежавшие ему до вступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств супругов. Данное имущество не подлежит разделу, за исключением случаев, когда в соответствии со ст. 37 Семейного Кодекса оно признается совместной собственностью супругов.23 Признание имущества одного из супругов совместной собственностью возможно, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества либо труда другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость такого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.). Это относится к домам, дачам, автомашинам, дорогостоящим приборам, предприятиям и др. Сложность возникает при решении вопроса, с какого момента возникает совместная собственность супругов на эти предметы. В случае спора этот момент определяет суд.

Информация о работе Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве